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商標注冊以后會獲得哪些權利

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商標專用權是商標權的核心內容,它是指注冊商標所有人有專屬地使用自己所擁有的商標并禁止任何他人,在未經其許可并可能造成混淆的情況下,在相同或類似的商品或者服務上使用與其注冊商標相同或近似的標記于商業中的權利。各國法律均從正反兩方面對商標專用權給與界定和保護,正面規定了商標專用權的使用權,反面規定了商標專用權的禁止權,也就是說商標專用權包括使用權和禁止權兩個方面的內容。
(一)使用權
使用權是指商標權的主體對其所有的注冊商標有適當的使用的權利。
1.商標使用權的范圍
根據專屬性原則商標的使用權應以核準注冊的商標和核定使用的商品為限,我國商標法第51條亦作了如此規定,這正是商標使用權范圍的法律規定。第一,就商標而言只能使用核準注冊的商標,不能自行改變商標或商標注冊人名稱、地址或其他注冊事項,否則會導致注冊商標被撤銷。當然更無權使用與其注冊商標近似的商標。
第二,就使用的商品和服務而言,只能使用于注冊時指定的商品或服務之上,不能以注冊商標的名義使用于類似商品或服務,否則為越權使用。在使用權的范圍上各國規定基本上是一致的。之所以限制商標使用權的隨意擴大,是為了避免商標權之間的相互沖突,實現商標的有序使用,盡量預防商標爭議和糾紛的發生。
2.行使商標使用權的時間要求
任何權利的行使都有時間上的要求,商標權亦不例外。各國均規定了注冊商標的有效期限并且期滿可以續展,但同時又對使用時間作了嚴格規定,例如 TRIPS協議及我國商標法第44條均規定商標連續三年停止使用將被宣布無效或者被撒銷,歐共體一號令也作了類似的規定,但時間較長為五年。各國的這種規定,均是為了鼓勵使用注冊商標,以免將商標閑置不用,不但造成商標資源的浪費,而且也會妨礙他人的正常使用。
3.商標使用權的使用方式
因為各國商標法均規定注冊商標連續一定時期不使用,商標會被撤銷而喪失商標權,所以何為商標法意義上的使用即使用方式對商標所有人休戚相關。在使用方式上各國做法不盡一致。美國《蘭哈姆商標法》第45條要求商標的使用應該是在日常的商業中的真誠使用,美國第二巡回上訴法院1998年在 FASHIONCAFE一案中認可了美國商標復審及上訴委員會(TTAB)的意見,認為單純的促銷如免費餐券、鑰匙鏈等紀念品不足以構成商標法上的真誠的使用于商業中。所以美國商標法中的使為嚴格意義上的使用,必須真實而誠懇地在商業中使用,也就是商標的識別作用必須通過交易來體現,否則構不成商標法上的使用。
歐共體一號令第10條第二款規定:“以下所列亦視為前款所指的使用:a)在不改變商標顯著性的部分以一種與其注冊的形式不同的形式進行使用;b)在有關成員國使用于出口的商品或其包裝上貼附商標。”其第三款還規定:“經商標所有人同意的使用或者任何集體商標、保證商標及證明商標有權使用人的使用,均視為商標所有人的使用。”
TRIPS協議第19條第二款對使用方式的規定與歐共體一號令第10條第三款的規定基本一致:“在商標受其所有人控制時,他人對商標的使用,亦應承認其屬于為了保持注冊所要求的使用。”
從歐共體一號令及TRPS協議的規定來看比美國商標法的規定寬松一些,但難以推斷單純的促銷可否構成商標法上的使用,并且還無案例可循。
我國2001年10月27日修訂的商標法對此未作規定,但此前1999年3月30日商標局《關于保護服務商標的若干問題的意見》第七條作了如下規定:“在下列情形中使用服務商標視為服務商標的使用:(一)服務場所;(二)服務招牌;(三)服務工具;(四)帶有服務商標的名片贈品等服務用品;(五)帶有服務商標的帳冊、發票、合同等商業交易文書;(六)廣告及其他宣傳品;(七)為提供服務使用的其他物品。
顯然這里將廣告及其他宣傳用品上的使用認為是商標法上的使用,也就是說單純的促銷可以構成商標法上的使用。商標法將商標的終審權交由司法機關行使那末我國司法機關在司法審查中將采取何種態度,我們只能拭目以待。但此后的《中華人民共和國商標法實施條例》第三條規定“商標法和本條例所稱商標的使用,包括將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書,或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業活動。”
小編認為商標必須使用在營業中才能構成商標法上的使用,如果脫離或根本不存在營業只注冊一個商標,偶爾宣傳一下,就被認為是對該商標的使用,那將失去商標應有的功能和意義,有悖于商標法的精神。法律規定一定時期不使用商標將被撤銷的目的是在于督促使用商標,發揮商標應有的功能以促進經濟、技術的進步,清除閑置和廢棄的商標防止以非使用為目的的非善意占有商標從而妨礙他人的正常使用。所以商標的使用應該是針對營業而言,不能脫離營業或根本不存在營業的情況下判斷商標的是否使用。所以上述《中華人民共和國商標法實施條例》第三條的規定應當以實際存在營業為前提。
(二)禁止權
禁止權是指商標權人有權禁止他人對其注冊商標實施侵權行為的權利。商標權人如果只享有使用權,而不享有禁止權,當他人非法使用時,難以制止他人的侵權行為,結果必然造成商品出處的混淆,妨礙該商標所有人的使用,損害商標權人及消費者的合法權益。
我國商標法第五十三條規定:“有本法第五十二條所列侵犯注冊商標專用權行為之一,引起糾紛的,由當事人協商解決,不愿協商或協商不成的,商標注冊人或利害關系人可以向人民法院起訴,也可以請求工商行政管理部門處理。”這條規定不僅賦予了商標權人禁止權,并且規定了行使禁止權的三種方式:協商、起訴、請求行政處理。
關于禁止權的范圍我國商標法沒有從商標權主體的角度正面直接規定,而是從侵權人的角度對侵權行為進行了界定。我國商標法第五十二條作了規定:“有下列行為之一的,均屬侵犯注冊商標專用權
1.未經商標注冊人許可,在同一種商品或類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標的;
2.銷售侵犯注冊商標專用權的商品的;
3.偽造、擅自制造他人注冊商標標示和銷售偽造、擅自制造的注冊商標標示的;
4.未經商標注冊人同意更換其注冊商標并將該更換商標的商品又投入市場的;
5.給他人的注冊商標專用權造成其他損失的。”
上述5條的規定正是禁止權的范圍,由此可見商標權人的禁止權的范圍比使用權的范圍廣得多商標使用權的范圍僅限于“相同商標”和“同一種商品或服務”,而禁止權的范圍不僅在于“相同商標”和“同一種商品或服務”,更多在于“近似商標和“類似商品或服務”,并且擴大到銷售侵犯注冊商標專用權的商品的行為、偽造、擅自制造他人注冊商標標示和銷售偽造、擅自制造的注冊商標標示的行為以及給他人的注冊商標專用權造成其他損失的行為。
比較而言歐共體一號令第五條對禁止權的規定更為明確和詳細:“下列行為尤其被禁止:a)在商品或其包裝上貼附該標記;b)在該標記下提供商品、投放市場或為比目的而持有商品或在該標記下供應或提供服務;c)在該標記下進口或出口商品;d)在商業文函及廣告中使用該標記。


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